Кто является наследником — Юридические советы

Часто после смерти человека обнаруживается, что его воля в отношении имущества не закреплена в завещательном документе. Тогда происходит наследование по закону. Лица, связанные с умершим кровными узами, становятся наследниками. Претенденты распределяются в порядке очередности, по родственной   близости к наследодателю. 

Кто является наследником — Юридические советы

Российское законодательство предусматривает два порядка наследования – по завещанию и по закону. С наибольшей полнотой воля наследодателя осуществляется в завещании. Он вправе отдать нажитое имущество кому пожелает, включая посторонних людей.

При отсутствии закрепленной в завещании воли покойного, распределение наследства происходит по закону. Закон признает 8 очередей наследования: семь основаны на кровной и семейной близости, к восьмой относятся иждивенцы.

ГК РФ устанавливает порядок очереди наследников, в котором они призываются законодателем к вступлению во владение имуществом.  

Кто является наследником первой очереди?

 Перед лицом закона самыми близкими носителями кровных уз для наследодателя являются:

  • законный супруг;
  • дети;
  • родители;

Они-то и составляют группу наследников первой очереди. Все материальные ценности делятся  между ними, если, конечно, покойный не завещал свою собственность третьему лицу. Тогда первоочередным наследникам будет принадлежать незавещанная часть имущества.

Супруг

 Супружеская доля гораздо больше, чем части остальных наследников. Супруг сохраняет право на ½ совместной собственности.

При разделе второй половины наследственной массы он (она) участвует на равных со всеми остальными претендентами. Надо заметить, что закон признает права только зарегистрированных супругов.

Церковный и гражданский брак, пребывание в разводе не дают возможности получить супружескую долю.     

Дети

Если ушедший из жизни человек содержал как родных детей, так и усыновленных, то обе категории имеют равные права на получение доли в наследстве. При этом усыновленные дети уже не могут претендовать на имущество своих биологических родителей. Неусыновлённые дети не являются первоочередными наследниками – закон относит их к 7-й очереди.

Ребенок, не достигший совершеннолетия, имеет наследственные права   даже в том случае, когда родился после смерти своего отца.    

Родители наследодателя

Иногда бывает, что отец или мать человека были в свое время лишены родительских прав и не занимались его воспитанием. Такие родители не могут претендовать на имущество своих взрослых детей.

Обратите внимание: закон защищает интересы родителей, выполнивших свой долг, но обиженных своими детьми: если наследодатель не внес в завещание отца или мать, потерявших трудоспособность, они в любом случае получат обязательную долю наследства.

Схема наследников

Актуальным порядок наследования по закону становится в одном из следующих случаев:

  • когда нет завещания,
  • когда имеется не вошедшая в него часть имущества,
  • когда кто-либо из наследников написал отказ от вступления наследство.

 Тогда начинает действовать установленный законом порядок наследования. Номер очереди наследников указывает на характер родственных связей с умершим. При отсутствии первоочередных претендентов, право на собственность покойного получают его родные со 2-й по 4-ю очередь:

  • братья и сестры,
  • дядья и тетки,
  • деды и прадеды.

Затем наступает очередь для носителей двоюродного родства (5-я и 6-я очередь) и пасынков/падчериц или мачехи/отчима (7-я очередь). Наконец, последняя, 8-я очередь не имеет кровных связей с наследодателем, а основанием для наследования является совместное проживание с ним на его иждивении сроком не меньше года.

  • На схеме внизу представлена связь степеней родства с порядком наследования имущества.
  • Кто является наследником — Юридические советы
  • Распределение имущества регулируют два принципа.
  1. В любой очереди наследственная масса делится поровну.
  2. Следующая по порядку очередь становится актуальной, когда не осталось участников более ранних очередей.

Особые категории наследников

Очередность, основанную на степени родства, «нарушают» в силу некоторых обстоятельств некоторые группы наследников. Закон наделяет их особыми привилегиями или отказывает в правах на наследство.

Наследники по представлению

Группы наследников по представлению имеются в первых трех очередях. Это дети, представляющие своего родителя, которого на момент открытия наследства уже нет в живых.

  • Если сын или дочь наследодателя умирает раньше распределения наследства, наследуют их дети, которые покойному приходятся внуками.
  • Племянники наследодателя представляют перед лицом закона его брата/сестру, которые бы при жизни наследовали во вторую очередь.
  • Двоюродные братья и сестры обладают правом представления дяди/тети покойного в среде наследников 3-й очереди.

Доля умершего наследника распределяется поровну между его потомками.

Иждивенцы

Дальние родственники покойного могут войти в число основных наследников, если получат статус иждивенцев еще при его жизни. Это престарелые люди, дети до 18 лет, инвалиды.

Чтобы получить свою долю наряду с близкими родственниками, им надо представить справки о своей нетрудоспособности, доказать факт проживания с наследодателем минимум 1 год до его кончины.

При отсутствии у него других родственников иждивенцы могут получить все имущество как наследники 8-й очереди.

Схема наследования показана на иллюстрации:

Кто является наследником — Юридические советы

Обязательные наследники

 Свободное распоряжение имуществом завещателя ограничивается статьей 1149 ГК РФ. Она отражает интересы социально незащищенных лиц, которые должны получить свою долю независимо от завещания и степени родства.

Ведь лишаясь наследства, они теряют средства к существованию. Если они не внесены в завещание, то получают ½ той доли, которая положена им по закону как участникам первой очереди.

В число обязательных наследников входят:

  • несовершеннолетние дети (родные и усыновлённые);
  • иждивенцы;
  • неработающие лица старше 60 лет ;
  • инвалиды.

Недостойные наследники

В судебной практике встречаются случаи признания наследника недостойным. Это может происходить в следующих случаях:

  • недостойный претендент не выполнял обязанности, возложенные на него судом по отношению к наследодателю (не платил алименты, не обеспечивал уход);
  • он совершал преступные действия (вымогательство, побои, убийство, обман, шантаж) против лица, оставившего наследство или против других наследников.

Если противоправные поступки были доказаны, недостойный претендент лишается прав наследования своей доли.

Оспаривание завещания

Последнюю волю наследодателя родственники узнают только после его смерти. Может оказаться, что он завещал свое имущество конкретным лицам, а наследники первой очереди остались обделенными. Они могут применить процедуру оспаривания завещания и добиться отмены пунктов, нарушающих их законное право.

Кто является наследником — Юридические советы

  • Оставшийся в живых супруг вправе потребовать причитающуюся ему половину совместной собственности, и тем самым, уменьшить долю наследника по завещанию.
  • Родитель на пенсии и несовершеннолетний ребенок являются владельцами обязательной доли – в любом случае они должны получить половину от причитающейся им по закону части наследства, даже если оно завещано другому человеку.

Если наследодатель хочет отдать, к примеру, квартиру лицам, взявшим на себя труд досматривать его или ухаживать во время тяжелой болезни, ему лучше оформить на неё договор дарения. Тогда эта часть недвижимости не войдет в наследственную массу, оспорить её будет труднее.

Ничтожное завещание

В случае, когда умерший оставил кого-либо из близких родственников без наследства, обделенное лицо может попробовать доказать ничтожность завещательного документа. Завещание не имеет юридической силы и будет признано ничтожным, если были нарушены основные требования к его оформлению:

  • отсутствует подпись второго свидетеля;
  • документ не заверен нотариусом,
  • подлинность подписей вызывает сомнения,
  • имена в завещании не соответствуют написанию имен в паспорте;
  • отсутствие даты и места подписания завещания и прочее.

 В таких случаях завещание признается недействительным без судебного разбирательства.

Оспоренное завещание

Правильно оформленный и нотариально заверенный документ можно оспорить только в суде. Основания для судебного иска:

  • имеются доказательства, что наследодатель подписывал документ под влиянием угроз или шантажа;
  • психическое здоровье завещателя было нарушено, он не отдавал отчета своим действиям;
  • при составлении завещания он оперировал ложной информацией в отношении потенциальных наследников, которые были оклеветаны.

На суде истец (обделенное лицо) должен представить доказательства, подтверждающие обоснованность своих претензий. Сложность заключается в том, что оспорить завещание можно только после смерти наследодателя. Сбор справок, свидетельских показаний, косвенных улик, касающихся умершего человека – непростое дело.

  1. Иск о признании завещания недействительным лучше всего подать в течение 6 месяцев после смерти завещателя, пока наследники не вступили в права и не распорядились имуществом по своему усмотрению.
  2. По закону оспорить завещательный документ в суде наследники имеют право в течение года.
  3. Доказательство ничтожности сделки закон ограничивает сроком до 3-х лет.

Госпошлина и сроки вступления в наследство

Вступление в наследство стоит денег. Госпошлина – нотариальный тариф – это плата за услугу по оформлению документов. После оплаты госпошлины нотариус выдает свидетельство о праве на наследство, без которого новый собственник не может зарегистрировать на себя полученное имущество.

Кто является наследником — Юридические советы

От чего зависит цена нотариального тарифа

Цена госпошлины зависит от трех факторов:

  • степень родства с наследодателем;
  • стоимость наследственной доли;
  • способ оценки полученного имущества.

Для родственников первой очереди нотариальный тариф составляет 0,3% от стоимости всех материальных ценностей, которые достались каждому из них. Лица 2-8 очередей должны будут заплатить 0,6% от доставшейся им доли.

Существуют льготные категории населения, которые пошлину не платят:

  • дети до 18 лет;
  • родственники и иждивенцы, проживавшие с наследодателем на одной жилплощади вплоть до его смерти;
  • наследники человека, погибшего при исполнении служебного долга.
  • получатели банковских вкладов и выплат по страховкам;
  • люди, отмеченные особыми государственными наградами и званиями.

Инвалиды I и II группы платят половину наследственного тарифа.

Оценка наследства

Для расчета госпошлины наследники должны представить нотариусу отчет об оценке их новой собственности. Оценка наследственной доли производится различными способами.

  • Инвентаризационная цена – определяется оценщиком Бюро технической информации (БТИ). Стоимость имущества по оценке БТИ — самая низкая, что дает существенную экономию при уплате госпошлины.
  • Кадастровая стоимость – определяется для объектов недвижимости, земельных владений, внесенных в Росреестр. Послав запрос в Кадастровую палату Росреестра, наследник получает справку о стоимости интересующего его имущества, которую и представляет нотариусу.
  • Рыночная стоимость – определяется государственными и независимыми оценщиками. Такая оценка – самая высокая, соответственно, и госпошлина по ней самая большая. Движимое имущество и мелкие ценности (машины, драгоценности, мебель и т. д.) можно оценить только по рыночной стоимости.
Читайте также:  Устранение недостатка товара продавцом — Юридические советы

Способ оценки имущества выбирает наследник, нотариус обязан рассчитать госпошлину по любому из представленных отчетов.

Срок вступления

Срок вступления в наследство – 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Наследники в течение этого срока пишут заявление о согласии принять наследство или об отказе от него.

Кто является наследником — Юридические советы

Существует возможность продления срока вступления еще на 6 месяцев – но только через суд.

Гражданин должен доказать, что у него были уважительные причины, помешавшие своевременному вступлению в наследство (болезнь, длительная командировка и т. д.).

Лица, которые имеют право на наследство, но вовремя не оформили его, могут это сделать по истечении 6 месяцев, только если докажут суду, что  фактически распоряжались им после смерти наследодателя.

Пакет документов для вступления в наследство

Прежде, чем принести нотариусу заявление о вступлении в наследство, необходимо собрать основной пакет документов:

  • справка о кончине наследодателя;
  • свидетельства о родственных связях с ним;
  • справка с места жительства (или домовая книга) со списком всех жильцов;
  • завещание;
  • паспорт или свидетельство о рождении заявителя;
  • конкретно по каждой части наследства (квартира, дом, земля, машина, ценные бумаги) нотариусу будут нужны дополнительные справки и документы.

Заключение

Получение наследства – важный период в жизни родственников ушедшего из жизни человека.

Избежать конфликтов, долгих судебных разбирательств, напрасных финансовых трат поможет знание основных принципов наследования.

Приоритет воли завещателя, очередность наследования по закону, ограниченный срок вступления в наследство, размер госпошлины – вот тот минимум, который должен знать каждый наследник.

Кто может претендовать на наследство и как его оформить

Наследование — это переход прав и обязанностей в отношении определенного имущества от умершего лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Стать обладателем наследного имущества можно двумя способами: по завещанию и по закону.

Быть в числе претендентов на получение статуса правопреемника — это только начало длинного пути. Главная сложность заключается в соблюдении правового алгоритма действий. О том, как подтвердить и оформить право на наследство, поговорим далее.

Кто является наследником — Юридические советы

Кто может претендовать на наследство

В соответствии с нормами ГК РФ, получить свидетельство о праве на наследство могут следующие категории граждан:

  1. Лица, которые упомянуты в тексте завещания.

  2. Наследники по наследному договору.

  3. Родственники наследодателя.

  4. Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве.

Круг лиц, которые могут претендовать на имущество умершего лица, зависит от способа реализации его последней воли.

Если наследодатель перед смертью составил завещание, получить наследство имеют право все граждане, которые в нем перечислены, вне зависимости от степени родства.

Если завещание не было составлено, имущество наследодателя разделяется между его родственниками согласно законной очередности.

Наследованию по завещанию посвящена Глава 62 ГК РФ. Статья 1119 данного кодекса раскрывает понятие свободы завещания.

В соответствии с законодательными нормами статьи, наследодатель имеет право по своему усмотрению распоряжаться своим имуществом, в том числе и тем, которое будет передано ему во владение в будущем.

Это означает, что завещатель самостоятельно определяет круг лиц, которым в последствии переходят права и обязанности по отношению к движимому и недвижимому имуществу.

Объяснять свое волеизъявление, а также сообщать кому-либо о содержании завещания, наследодатель не обязан. Поэтому, если родственникам не известно оставил ли умерший член семьи завещание или нет, они могут воспользоваться реестром наследственных дел на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Какие родственники могут претендовать на наследство по закону

Вступление в наследство по закону осуществляется в порядке очередности. Данному процессу посвящена Глава 63 ГК РФ.

Наследование по закону актуально в случае отсутствия завещания. В такой ситуации имущество распределяется между родственниками умершего в равных долях в соответствии с очередью:

  1. Первая — дети, супруги и родители умершего (ст. 1142 ГК РФ).

  2. Вторая — полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки дедушки, племянники и племянницы наследодателя (ст. 1143 ГК РФ).

  3. Третья — дяди и тети усопшего, которые являются полнородными и неполнородными сестрами и братьями его родителей (ст. 1144 ГК РФ).

Если лица, которые относятся к перечисленным выше очередям, отказываются от своей доли, право на наследство получают прабабушки и прадедушки наследодателя, а также его двоюродные внуки, племянники, дяди и тети (основание — 1145 ГК РФ).

Стоит учесть, что вместе с правом владения наследным имуществом, правопреемникам переходят и обязанности по его содержанию. Если предполагаемый наследник не может выполнять финансовые обязательства в отношении недвижимого объекта, он вправе отказаться от принятия наследства. В такой ситуации имущество признается выморочным и переходит в собственность к государству.

Кто может претендовать на обязательную долю в наследстве

Статья 1149 ГК РФ содержит в себе перечень лиц, которые вне зависимости от содержания текста завещания, имеют право на обязательную долю в наследстве. К данной категории лиц относятся:

  1. Несовершеннолетние дети умершего.

  2. Нетрудоспособные дети, супруг и родители умершего.

  3. Нетрудоспособные граждане, которые находились на иждивении (финансовом обеспечении) усопшего.

Лица, находящиеся на иждивении у наследодателя, условно деляться на две категории. К первой относятся нетрудоспособные наследники по закону, которые на момент смерти завещателя не менее года находились у него на финансовом обеспечении. При этом закон не предусматривает обязательного совместного проживания нетрудоспособного лица с умершим.

Ко второй категории относятся лица, не имеющие родственных связей с умершим. Для того, чтобы иметь право на обязательную долю в наследстве, эти граждане должны не менее года проживать с наследодателем на одной территории и финансово от него зависеть. Не обязательно быть зарегистрированным по одному адресу с умершим. Достаточно в течение установленного срока жить с ним в одной квартире.

Процедура вступления в наследство для вышеперечисленных лиц ничем не отличается от стандартных норм. Несовершеннолетние и нетрудоспособные граждане, которые находились на иждивении наследодателя должны выполнить требования статьи 1174 ГК РФ (возместить расходы, связанные со смертью наследодателя и расходы по обеспечению сохранности имущества).

Что такое «наследование по завещанию»

Завещание — это один из способов распоряжения имуществом. Главным требованием к составлению данного документа является полная дееспособность завещателя (он должен руководить своими действиями и осознавать их последствия). Не допускается составление завещания через представителя.

Завещание позволяет определить круг наследников самостоятельно. При этом степень родства завещателя и правопреемников в данной ситуации не имеет никакого значения.

Наследодатель имеет право не разглашать никому текст документа. Это позволяет проверить наследников на добросовестное отношение к родственнику.

Если завещатель решить изменить содержание документа или вовсе отменить его, он вправе сделать это в любое время без объяснения причин.

Завещание, содержание которого никому не известно, называется закрытым. Такой документ составляется и подписывается собственноручно дееспособным лицом, которое решает по своему усмотрению распорядиться личным имуществом. Закрытое завещание в закрытом конверте передается нотариусу. При этом факт передачи должен быть зафиксирован двумя независимыми свидетелями.

Наследство по завещанию передаются правопреемникам только после смерти наследодателя. Оформление этого документа имеет ряд преимуществ по сравнению с наследованием по закону, а именно:

  • позволяет лишить наследства определенный круг лиц (даже при условии, что данные граждане являются наследниками первой очереди);
  • дает возможность назначить поднаследника на случай;
  • позволяет возложить на правопреемников обязанность выполнить определенные требования;

Важно: наличие завещания не лишает лиц, которые имеют обязательную долю в наследстве, получить имущество умершего.

Гражданский Кодекс РФ содержит понятие совместного завещания супругов. В соответствии с нормами статьи 1118, супруги имеют право распорядиться по своему рассмотрению совместно нажитым имуществом. Следует учесть, что такой вид завещания утрачивает юридическую силу после развода.

При наличии чрезвычайных обстоятельств завещание может быть составлено в простой письменной форме, не требующей нотариального заверения. Зафиксировать факт изъявления личной воли должны два свидетеля. Такой документ имеет срок действия: если по окончанию чрезвычайных обстоятельств, гражданин остался жив, завещание теряет юридическую силу через месяц после их окончания.

Когда можно принять наследство

Право на наследство возникает после смерти человека, которому принадлежало определенное имущество. Это правило актуально для наследования по закону и по завещанию.

Заявить о своих правах на имущество умершего родственника можно в течение 6 месяцев с момента его кончины. Это означает, что правопреемник имеет возможность обратиться к нотариусу по месту проживания наследодателя уже на следующий день после его смерти. Однако, появление наследника на пороге нотариальной конторы не означает сиюминутную выдачу свидетельства о праве на наследство.

Для удобства читателя ниже в таблице приведены примеры ситуаций принятия наследства, а также вкратце описан алгоритм их решения:

Описание ситуации Кто является наследником В какой срок необходимо оформить документы
Смерть наследодателя Категория наследников первой очереди или лица, упомянутые в завещании 6 месяцев со дня смерти владельца имущества
Наследники по завещанию написали отказ от наследства Имущество распределяется в соответствии с очередностью 6 месяцев с момента заверения отказа
Наследники предыдущей очереди отказываются от наследства Распределение очереди происходит в порядке от меньшего к большему (от 1 до 7 очереди) 6 месяцев с момента заверения отказа
Наследники предыдущих очередей были отстранены от процесса как недостойные На наследство могут претендовать наследники последующих очередей 6 месяцев с моменты вынесения судебного решения
Наследники по завещанию своевременно не приняли наследство Наследники первой очереди получают право заявить о своих правах 3 месяца с момента истечения срока принятия наследства по завещанию
Наследники первой и второй очередей не приняли наследство Наследники третьей очереди 9 месяцев после смерти наследодателя
Читайте также:  Залог при оформлении квартиры — Юридические советы

Не следует путать понятия отказа и непринятия.

Отказ от наследства подразумевает под собой наличие нотариально заверенного заявление. Именно данное заявление дает нотариусу возможность зарегистрировать волеизъявление клиента и приступить к розыску правопреемников следующих очередей.

Непринятие наследства — это своего рода бездействие со стороны наследника. Иными словами, правопреемник мог не знать о смерти родственника или наследство для него является ненужным атрибутом, поэтому он решил не заявлять о своих правах на имущество.

Многие интересуются в каких случаях оформляется отказ от наследства. Процесс оформления отказа может начинаться только после того, как правопреемник обратился к нотариусу и заявил о своем намерении участвовать в распределении имущества.

По заявлению клиента нотариус открывает нотариальное дело.

Однако, если по истечению некоторого времени наследник узнает о том, что кроме имущества на наследодателе “висит” большое количество долгов, он вправе написать заявление об отказе от наследства.

Что может входить в наследство, а что нет

В состав наследства входит все имущество, которое принадлежало наследодателю, на момент его смерти. Принимая наследство, правопреемник становится обладателем всех имущественных прав и обязанностей наследодателя.

По наследству не передаются долги и платежи, которые связаны исключительно с личностью умершего. К данной категории обязанностей можно отнести выплаты (и задолженность) по алиментам.

С какими документами нужно обращаться к нотариусу

Многих интересует вопрос о том, как вступить в наследство и к какому нотариусу необходимо обращаться за выдачей свидетельства о праве на наследство.

Наследство открывается по месту регистрации наследодателя. Если умерший являлся гражданином другого государства или место его жительства неизвестно, правопреемники могут обратиться к нотариусу по месту нахождения имущества.

Основанием для открытия наследного дела служит заявление от одного из наследников.

Как получить наследство

Что предпринять, чтобы официально закрепить за собой право на имущество при наследовании? Несмотря на кажущуюся простоту и обыденность, многие теряются, когда дело доходит до получения завещанного состояния.

Кто является наследником — Юридические советы

Область наследственного права является одной из самых актуальных и востребованных в юридической деятельности. Потому и вопросов по данному поводу к специалистам возникает очень много. Что предпринять, чтобы официально закрепить за собой право на имущество при наследовании? Несмотря на кажущуюся простоту и обыденность, многие теряются, когда дело доходит до получения завещанного состояния.

С чего начать?

Начать следует с подачи заявления нотариусу о выдаче свидетельства о праве на наследство. По общим правилам, обращаться необходимо к данному представителю закона по последнему месту проживания умершего.

В Москве, Санкт-Петербурге, Кемерове, Кемеровской и Курганской областях и Ханты-Мансийском автономном округе действует программа «Наследство без границ», которая означает, что после смерти родственника заявить о своих правах можно в любой нотариальной конторе России.

Нотариуса необходимо посетить три раза

Обычно посетить нотариуса достаточно три раза: первый — чтобы открыть наследственное дело, второй — для представления собранных документов, и третий — для получения свидетельства о праве на наследство.

При первом посещении, чтобы нотариус открыл наследственное дело, ему предъявляются: заявление о принятии наследства; документ, удостоверяющий личность заявителя; свидетельство о смерти наследодателя; справка о регистрации наследодателя по месту жительства (форма 9); документы, подтверждающие полномочия представителя наследника, если последний обращается не сам лично; бумаги, подтверждающие родственные отношения между наследником и наследодателем; завещание с отметкой нотариуса, удостоверившего завещание, что оно не отменялось и не изменялось — в случае вступления в наследство по завещанию.

Кроме того, заявление можно отправить по почте, приложив копию свидетельства о смерти и справку по форме 9 с места жительства наследодателя. При втором посещении, поскольку претендовать можно лишь на принадлежащее наследодателю имущество, наличие и принадлежность такового следует подтвердить документально. О том, какие документы потребуются в каждом конкретном случае, подскажет нотариус.

«До получения свидетельства о праве на наследство необходимо уплатить государственную пошлину. Она рассчитывается, исходя из денежного выражения ценности наследуемого состояния, и составляет 0,3 % его стоимости — для близких родственников, и 0,6 % — для иных наследников.

По указанной причине вместе с перечисленными документами нотариусу представляются справки о стоимости наследственной массы.

Если имеется несколько документов об оценке, где указана разная стоимость имущества, то для расчета пошлины во внимание принимается наименьшая», — рассказывает московский адвокат Олег Сухов.

Должно состояться и третье посещение. По истечении полугода со дня смерти наследодателя нотариус оформляет и выдает свидетельство о праве на наследство. Основанием для отсрочки выдачи этого документа может послужить необходимость истребования дополнительных сведений или проведения экспертизы.

Куда обратиться после получения свидетельства от нотариуса

После того как получено свидетельство о праве на наследство, недвижимость необходимо обязательно зарегистрировать в Росреестре. При наследовании доли в ООО или акций в акционерном обществе необходимо обратиться в эту организацию или к регистратору, если компания не ведет реестр акционеров.

Право собственности на судно подлежит регистрации в Государственном судовом реестре или реестре маломерных судов. Воздушное судно регистрируется в Едином государственном реестре прав на воздушные суда.

Унаследовав оружие, предстоит посетить органы внутренних дел по месту жительства и получить лицензию.

«Если по какой-то причине нотариус отказывает в открытии наследственного дела, выдаче свидетельства о праве на наследство, содействии в сборе и получении документов, его неправомерные действия или бездействие подлежат оспариванию в судебном порядке», — подводит итог адвокат Олег Сухов.

+ Что еще нужно знать о наследовании недвижимости

Как дети вступают в наследство?

Родителям детей-наследников – о том, что нужно для вступления в наследство и почему могут отказать; кто должен сообщить о нем и что будет, если не сообщат; как имущество будет делиться между родственниками и можно ли отказаться от наследства

Наследство от неизвестного дядюшки-миллионера – тайная мечта многих. Но в реальности большинство получают имущество от умерших близких людей.

Боль от утраты родного человека смешивается с прохождением бюрократических процедур. Особенно сложно в ситуациях, когда наследником является несовершеннолетний, хотя, на первый взгляд, никаких особенностей положения разд.

V Гражданского кодекса, посвященного наследственному праву, не содержат.

Для вступления в наследство заявителю необходимо представить нотариусу следующие документы:

  • заявление о вступлении в наследство;
  • свидетельство о смерти;
  • документ, подтверждающий личность;
  • документы, доказывающие право человека на наследство; к ним в зависимости от обстоятельств могут относиться: завещание, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и иные документы, подтверждающие родственные отношения.

Такой пакет бумаг представляет любой, кто претендует на наследство. Дети не исключение.

От имени детей действуют их родители или опекуны. Это обусловлено тем, что ребенок ограничен в дееспособности. При этом Гражданский кодекс разделяет детей на две группы: малолетние (до 14 лет) и несовершеннолетние (от 14 до 18 лет). Они обладают разным объемом дееспособности.

Любые юридические действия за малолетних совершают их родители или опекуны. Поэтому, например, 13-летний ребенок не может сам подать заявление о вступлении в наследство.

Несовершеннолетние совершают сделки с письменного согласия законных представителей (ч. 1 ст. 26 ГК РФ). Это значит, что самостоятельно несовершеннолетний не вправе открыть наследственное дело.

Заявление будет подаваться от его имени за его подписью, но с согласия родителей или опекунов. Данная позиция подтверждается судебной практикой. Например, суд указал, что несовершеннолетняя К.

не могла полностью осознавать значимость установленных законом требований о необходимости своевременного принятия наследства и была неправомочна самостоятельно подать нотариусу заявление о принятии наследства, поскольку за нее эти действия в силу ст.

64 Семейного кодекса осуществляет ее законный представитель или же он дает на это согласие (п. 4 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2013 г.).

Однако из этого правила есть исключения: подростки, вступившие в брак (ст. 21 ГК РФ), и эмансипированные подростки, которые работают по трудовому договору или занимаются предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ).

Они считаются полностью дееспособными и сами заключают любые сделки, в том числе вступают в наследство. При этом эмансипация возможна только с 16-летнего возраста.

Что касается возраста вступления в брак, то Семейный кодекс дал регионам карт-бланш на самостоятельное установление нижних возрастных границ при наличии особых обстоятельств. Например, в Чеченской Республике и Адыгее возможно заключение брака с 14 лет.

Такие подростки при вступлении в наследство должны доказать нотариусу свою дееспособность, представив свидетельство о заключении брака, решение об эмансипации.

При вступлении несовершеннолетнего в наследство его законный представитель должен подтвердить свой статус (п. 5.9 Методических рекомендаций по удостоверению доверенностей, утвержденных Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 18 июля 2016 г., протокол № 07/16). Для этого он представляет нотариусу:

  • свой паспорт;
  • свидетельство о рождении ребенка, в котором представитель указан в качестве отца или матери;
  • решение о назначении опекуном (при наличии).

Последний документ оформляется на детей, оставшихся без попечения родителей. Это могут быть как сироты, так и несовершеннолетние, которых бросили родители. Родственник, желающий заботиться о ребенке, обращается в органы опеки. Его назначают опекуном и выдают соответствующее решение.

Если представитель несовершеннолетнего не представит перечисленные документы, нотариус вправе будет отказать ребенку во вступлении в наследство на основании ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате.

Если ребенок помещен в детский дом, все обязанности, которые возлагаются на родителей и опекунов в связи со вступлением детей в наследство, должны исполняться администрацией этого учреждения. Поэтому нотариусу нужно будет представить решение о помещении ребенка в детский дом, доверенность от имени администрации детдома и т.д.

Ни методические рекомендации нотариальной палаты, ни Закон о нотариате не возлагают на нотариуса обязанность по розыску наследников.

Статья 61 Основ законодательства РФ о нотариате устанавливает, что нотариус обязан лишь известить наследников, о которых ему известно.

Читайте также:  Расчет и перерасчет пенсий — юридические советы

Поэтому обычно работники нотариальных контор спрашивают у заявителей о других наследниках, и на этом их мероприятия по определению круга лиц, призываемых к наследству, ограничиваются.

Извещение тоже осуществляется формально. В кино можно увидеть, как нотариусы лично приезжают к наследникам и сообщают им о свалившемся на них богатстве. Реальность другая. Если нотариус знает место жительства или работы наследника, он отправит письмо.

Оно потерялось или не дошло? Это проблемы наследника. А если сведений об адресе нет, нотариус разместит на сайте Федеральной нотариальной палаты информацию о вызове наследника. Человек никогда не слышал о таком сайте и тем более не заходит на него? Ему просто не повезло.

Никаких дополнительных мер по розыску нотариус принимать не будет.

Обратите внимание, что сроки принятия наследства указаны в ст. 1154 ГК РФ. Общий срок – 6 месяцев со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти наследодателя. В этой же статье предусмотрены и специальные сроки принятия наследства.

А теперь представим такую ситуацию: наследник не подал заявление вовремя, только потому что не знал о смерти родственника. Восстановят ли сроки подачи заявления? Нет, если не будет иных причин пропуска сроков, например болезнь, малолетний возраст и т.д.

(определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 29 октября 2020 г. № 88-24674/2020).

Иногда по завещанию наследуется только часть имущества. Тогда наследнику по завещанию передается оставленное ему имущество, а остальное делится между всеми наследниками по закону. Например, у покойного были квартира, дача и автомобиль.

Наследниками по закону являются жена, сын и родители. Наследодатель в завещании указал, что после его смерти квартира должна достаться ребенку, а про остальное имущество не упомянул.

В этом случае наследство будет делиться так: квартира отойдет сыну, дача и автомобиль будут поделены между всеми наследниками поровну.

Если делить нечего, наследники по закону не получают ничего. Используем тот же пример, только на этот раз предположим, что дача и автомобиль были проданы при жизни наследодателя. Сын получит квартиру, а остальные наследники ничего не получат.

Если есть наследники обязательной доли, их часть будет передана из незавещанного имущества. Если этого не хватит, «отщипнут» от того, что перешло по завещанию (ст. 1149 ГК РФ).

Например, родители покойного – пенсионеры. Это дает им право претендовать на обязательную долю наследства (половину от того, что они получили бы по закону).

Поэтому если кроме квартиры ничего нет, она будет делиться между сыном и его бабушкой с дедушкой.

Хотя Гражданский кодекс устанавливает, что несовершеннолетние обладают частичной дееспособностью, он не ограничивает их права на владение имуществом.

Если ребенок вступает в наследство, независимо от его возраста имущество будет зарегистрировано на его имя. Часто взрослые не до конца понимают, что это значит, и считают имущество ребенка своим. Это не так.

Родители и опекуны могут распоряжаться наследством только в ограниченном объеме.

Допустим, малолетний получил квартиру и автомобиль. Продать их можно, только если взамен будет приобретено другое имущество, которое по своим характеристикам не уступает проданному.

И на такие сделки потребуется согласие органов опеки, которые будут оценивать, соответствует ли договор интересам ребенка. Например, можно продать автомобиль и купить новую машину, которая также будет зарегистрирована на ребенка.

А вот продать авто и потратить деньги на ремонт в своей квартире уже не выйдет. Причем до совершеннолетия ребенка родителям придется без какого-либо возмещения содержать наследственное имущество, например проходить техосмотр, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и т.д. (п.

28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 22). Так, если мать 10 лет платила за квартиру сына, она тем самым не приобретет права на нее.

Неудивительно, что у родителей может возникнуть идея отказаться от наследства, пока ребенок сам не может выражать свою волю.

Такой отказ возможен только с разрешения органа опеки и попечительства. Иногда от наследства и правда выгоднее отказаться, ведь вместе с имуществом наследуются долги покойного (подробнее от этом – в статье «Если в наследство получили долги…»).

Но такое решение может быть продиктовано и эгоистичными соображениями опекуна, особенно если он сам является наследником.

Органы опеки оценят, действительно ли отказ от вступления в наследство в интересах ребенка, и только после этого согласуют его или нет.

Более того, если родители или опекуны не обратятся к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство, орган опеки в судебном порядке потребует признать детей наследниками и выделить им долю. Такой пример: родители детей погибли. От отца осталась добрачная квартира.

Дедушка и бабушка, назначенные опекунами малолетних, «забыли» сообщить о них нотариусу при вступлении в наследство. Узнав об этом, управление социальной защиты населения обратилось в суд и потребовало признать за детьми доли в квартире.

Суд с требованиями органа соцзащиты согласился (Апелляционное определение Московского городского суда от 16 ноября 2017 г. по делу № 33-47091/2017).

Действующее законодательство не предоставляет детям значимых преференций при оформлении наследственных прав. А значит, нотариус может отказать несовершеннолетнему во вступлении в наследство по тем же причинам, что и взрослому.

Обычно такое случается, если пропущены сроки принятия наследства (они установлены в ст. 1154 ГК РФ), не представлены нужные документы или они некорректно оформлены. По запросу заявителя отказ оформляется в письменном виде, где указываются причины такого решения.

Если гражданин не согласен с выводами нотариуса, он вправе обратиться в суд.

Чаще в наследство вступают по закону на основании родственных связей с умершим. Вместе с тем ст. 47 Семейного кодекса устанавливает, что права детей основываются на их происхождении, удостоверенном в установленном законом порядке.

Иными словами, если мать и отец ребенка не вписаны в свидетельство о рождении, с точки зрения закона родителями они не являются, а значит, никаких прав и обязанностей у них перед ребенком не возникает, в том числе и наследственных.

Более того, будет крайне затруднительно подать нотариусу заявление, ведь вместе с ним нужно предоставить свидетельство о смерти. Предположим, мать ребенка погибла.

Если она и отец ребенка состояли в браке, получить этот документ может супруг.

Если же они были сожителями, государственные органы свидетельство о смерти женщины не выдадут, поскольку будет считаться, что мужчина и ребенок никакого отношения к покойной не имеют (Приказ Минюста России от 28 декабря 2018 г. № 307).

Таким образом, если в свидетельстве о рождении ребенка в графе мать стоит прочерк, к наследству малолетний призван не будет, пока не будет установлено материнство. Обычно происхождение ребенка от конкретной женщины не вызывает вопросов, поскольку подтверждается медицинской документацией. Ее и используют при регистрации рождения детей.

Но если ребенок родился вне медучреждения, таких документов может не оказаться. Кроме того, иногда женщина рожает без документов, а потом оставляет ребенка в роддоме. Тогда факт рождения будет зарегистрирован, а вот ее материнство – нет.

Верховный Суд РФ указал, что в таком случае материнство устанавливается так же, как и отцовство, – в судебном порядке.

Законодательство предусматривает две процедуры: установление факта материнства и подача иска об установлении материнства.

В первом случае подается заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение. Это возможно, если соблюдены два условия:

  • между сторонами нет спора о происхождении ребенка, т.е. все согласны, что его родила именно эта женщина;
  • рождение ребенка не зарегистрировано в ЗАГСе.

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, необходимо будет подать исковое заявление.

В обоих случаях заявителю придется доказывать свою позицию. Для этого могут потребоваться медицинские документы и свидетели, которые присутствовали при рождении ребенка (при наличии). По делам такого рода может быть назначена генетическая экспертиза. В случае смерти матери ДНК ребенка сравнивается с ДНК ее родственников. При необходимости может быть проведена эксгумация.

После судебного разбирательства орган ЗАГС внесет изменения в свидетельство о рождении ребенка, а затем второй родитель как законный представитель сможет получить свидетельство о смерти матери ребенка. Этот документ потребуется при вступлении в наследство не только по закону, но и по завещанию, ведь иначе невозможно будет доказать, что можно открыть наследственное дело.

Как и любую сделку, завещание можно оспорить. Как правило, человек, несогласный с волей наследодателя, ссылается на то, что он был недееспособен в момент оформления завещания. Однако такие дела часто оканчиваются отказом в удовлетворении иска.

Срок давности по оспариванию завещания составляет год с момента, когда заинтересованная сторона о нем узнала или должна была узнать. Для несовершеннолетнего годичный период будет отсчитываться с момента, когда он достиг 18 лет. Например, когда ребенку было 15 лет, его мать вступила в наследство, проигнорировав завещание отца.

Срок давности для ребенка истечет, когда ему исполнится 19. Это обусловлено тем, что несовершеннолетний не может в полном объеме реализовать свои права, поэтому для него срок будет отсчитываться с того момента, когда он стал полностью дееспособным (Апелляционное определение Московского городского суда от 6 марта 2017 г.

по делу № 33-8377/2017).

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *